Ук ст 1114

Ук ст 1114

1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

Комментарий к Ст. 1114 ГК РФ

1. Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Временем открытия наследства, как устанавливается в комментируемой статье, является день смерти наследодателя. Дата, на которую приходится день смерти человека, оставившего наследство, является определяющей для решения вопросов о том, какое законодательство является применимым (например, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила разд. V части третьей ГК РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 г. (ст. 6 Вводного закона к части третьей ГК РФ)); на какую дату определяется состав наследственного имущества и каков круг лиц, которые призываются к наследованию, а также многих других вопросов.

2. Время открытия наследства имеет значение также при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство.

3. День смерти наследодателя устанавливается на основании медицинского заключения, констатирующего смерть человека. При объявлении гражданина умершим днем его смерти считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

4. Время смерти гражданина подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Свидетельство о смерти на территории РФ выдается органом записи актов гражданского состояния (далее — загс) или органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует орган загса. В случае смерти гражданина РФ за пределами Российской Федерации — консульским учреждением РФ (ст. ст. 3 — 5, 67 — 68 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее — Закон об актах гражданского состояния)).

———————————
Собрание законодательства РФ. 1997. N 47. Ст. 5340.

В случае объявления судом гражданина умершим, что влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина, документом, подтверждающим факт смерти, также является свидетельство о смерти, выдаваемое уполномоченным органом на основании решения суда (ст. 1113 ГК; п. 2 ст. 67 Закона об актах гражданского состояния). В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 комментируемой статьи) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Акты гражданского состояния, совершенные по религиозным обрядам до образования или восстановления органов загса, приравниваются к актам гражданского состояния, совершенным в органах загса в соответствии с действовавшим на момент их совершения законодательством, и не требуют последующей государственной регистрации (п. 3 ст. 3 Закона об актах гражданского состояния).

5. Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 комментируемой статьи граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Их называют коммориенты. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом, соответственно, нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого.

Подобная позиция поддерживается Верховным Судом РФ. В Обзоре судебной практики по гражданским делам отмечено, что для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них.

6. Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, то наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники, наследование по закону.

7. В тех случаях, когда наследников по закону у завещателя не имеется, наследственное имущество по праву наследования переходит к государству. Если имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается в соответствии с правилами о приращении наследственных долей.

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследственную массу входит имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.

Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем — автомобиль. Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует ее сестра. Наследники вправе поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе. В этом случае им следует обратиться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности неправомочен.

stgkrf.ru

Статья 1112. Наследство

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Смотрите также статью про вступление в наследство

Комментарий к статье 1112 Гражданского Кодекса РФ

1. Статья 1112 определяет понятие и состав наследства. Наследство — имущество умершего (наследственное имущество, наследство) (п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК), в его составе может быть всякое имущество — движимое и недвижимое (в том числе вещи, деньги, доли участия в организациях, ценные бумаги, имущественные права и обязанности). В состав наследства входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства, т.е. наследодатель должен обладать соответствующими имущественными правами и обязанностями при жизни (ч. 1 ст. 1112).

Если умерший при жизни права на имущество не имел, напротив, именно смерть обусловила возникновение права, последнее не входит в состав наследства и даже если и переходит к другим лицам (в том числе из числа наследников), то не в порядке наследования, а по самостоятельному правовому основанию. Так, договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица или указанного в договоре (и одобренного последним) выгодоприобретателя (п. 2 ст. 934 ГК). В случае смерти застрахованного лица и при отсутствии в договоре указания на выгодоприобретателя последним признаются наследники застрахованного лица, однако правовое основание получения ими страховой суммы — не наследование, а договор личного страхования.

Имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, — имущество, в отношении которого он при жизни имел то или иное имущественное право: а) вещное (право собственности или иное вещное право в отношении предметов материального мира); б) обязательственное (в частности, вытекающее из договора право требования к должнику о совершении последним какого-либо действия); в) корпоративное (право членства в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе, которое, кстати, законодатель считает обязательственным, — абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК); г) исключительное (т.е. право, обеспечивающее юридическую монополию на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, — ст. 1226, п. 3 ст. 1228, ст. ст. 1241, 1283 ГК); д) другое (например, вытекающее из трудового или пенсионного правоотношений право на получение начисленной, но не выплаченной зарплаты или пенсии — п. 3 ст. 1183 ГК). В этом же списке — прижизненные обязанности наследодателя перед другими лицами — кредиторами (ст. 1175 ГК). Если на день открытия наследства наследодатель имел в отношении имущества право собственности, такое имущество (вещи, в том числе деньги и ценные бумаги) входит в состав наследства и переходит к наследнику вместе с правом собственности, которое в силу права следования сопровождает данное имущество. Если на день открытия наследства наследодатель имел иное вещное право (например, пожизненного наследуемого владения участком — ст. 1181 ГК), права требования к должникам (в том числе безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, другие требования), а также иные права, в состав наследства входят соответствующие права. Если же наследодатель сам был должником и имел кредиторов, в состав наследства входят соответствующие его обязанности перед кредиторами (см. п. 1 ст. 307 ГК).

2. Правило ч. 1 ст. 1112 подлежит распространительному толкованию: в состав наследства входят (и переходят к наследникам в порядке наследования) не только имущественные права, но и предоставленные законом возможности (дозволения), к осуществлению которых гражданин приступил, однако смерть воспрепятствовала получению конечного правового результата, в частности в виде вещного эффекта от фактического (незаконного) давностного владения чужой вещью (п. 3 ст. 234 ГК) или от приватизации жилья (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации» (в ред. от 6 февраля 2007 г. N 6 // Бюллетень ВС. 1993. N 11). Возможно завещание такого имущества, которое завещатель может приобрести в будущем (ср. ч. 1 ст. 1120 с п. 2 ст. 455 ГК) и в отношении которого завещатель на момент совершения завещания может иметь какое-либо право или не иметь никаких прав. Так, может быть завещан пай в ЖСК, а также чужая квартира, которую завещатель намеревается купить. В первом случае наследуется пай (право участия в ЖСК — ст. 1177 ГК), трансформирующийся после полного его накопления в право собственности на квартиру (п. 4 ст. 218 ГК), во втором о наследовании можно говорить только при условии, если после совершения завещания и до дня открытия наследства завещатель приобретет соответствующее имущество, в противном случае последнее не наследуется за его отсутствием в составе наследства.

Читайте так же:  Вакансии юрист в ташкенте

3. Правила ч. ч. 2 и 3 ст. 1112 называют три категории прав и обязанностей, которые не входят в состав наследства, а значит, и не могут переходить от умершего к наследникам, а если даже и переходят, то должны рассматриваться в качестве самостоятельного (иного, чем наследование) явления. Подробнее об этом см. далее.

(1) Имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью должника, со смертью гражданина прекращаются и не входят в состав наследства (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК). Прямо в связи с этим в ч. 2 ст. 1112 говорится о праве на алименты (подробнее об алиментных обязательствах и их субъектах см. раздел V СК), а также на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, — особо см. § 2 гл. 59 ГК (напротив, право на возмещение вреда, причиненного имуществу гражданина, входит в состав наследства и переходит к его наследникам). Если речь идет не о самом праве на получение алиментов (возмещение вреда), а о праве на конкретную сумму, подлежавшую выплате в качестве алиментов (возмещения вреда), т.е. не о субъективном праве на получение средств определенного рода, а о не реализованном умершим субъективном праве в отношении конкретной начисленной, но не выплаченной суммы, право на получение таких неполученных сумм имеют члены семьи умершего или его нетрудоспособные иждивенцы (ч. ч. 1, 2 ст. 1183 ГК) и только при отсутствии таковых или непредъявлении ими требований в установленный законом срок — наследники умершего (п. 3 ст. 1183 ГК). Есть и другие права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Так, поскольку деятельность по договору НИОКР (гл. 38 ГК) и авторского заказа (ст. 1288 ГК) связана с личностью творца, опыт и навыки которого могут быть исключительными, права и обязанности последнего по указанному договору не переходят к наследникам, заказчик не может требовать от них исполнения такого договора, а возникшее из него обязательство прекращается (ст. 418 ГК). А поскольку риск случайной невозможности исполнения такого договора обычно несет заказчик (п. 3 ст. 769 ГК), он не вправе требовать от наследников возврата предварительно уплаченного умершему автору гонорара.

(2) В состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускают ГК или другие законы (ч. 2 ст. 1112). Учитывая правило ч. 3 ст. 1112, имеются в виду имущественные права и обязанности умершего. Особенность формулировки и строгость соответствующих запретов могут быть различными.

(а) Иногда переход прав и обязанностей невозможен в принципе. Так, со смертью лица, выдавшего доверенность, или получателя доверенности последняя прекращается (подп. 6, 7 п. 1 ст. 188 ГК); договор поручения прекращается в случае смерти доверителя или поверенного, при этом в случае смерти поверенного обязанность его наследников сводится к извещению доверителя о прекращении договора поручения, принятию мер, необходимых для охраны имущества доверителя, и последующей его передаче доверителю (абз. 4 п. 1 ст. 977, ч. 1 ст. 979 ГК). Прекращение обязательства и невозможность правопреемства закон предусматривает и в других случаях (см. абз. 2 п. 2 ст. 596, ст. ст. 1002, 1010, абз. 4 п. 1 ст. 1024 ГК).

(б) Иногда невозможность перехода прав и обязанностей закон устанавливает диспозитивно (см. п. 1 ст. 581 с учетом п. 6 ст. 582, ст. 701, абз. 2 п. 1 ст. 1024 ГК). Параллельно известны случаи, когда переход прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства возможен, только: а) если он не исключен законом и договором (см. п. 2 ст. 581 с учетом п. 6 ст. 582, абз. 1 п. 2 ст. 617 ГК) или б) под условием (в частности, наличия у наследника необходимого статуса или его приобретения в указанный срок — см. п. 2 ст. 1038 ГК).

(в) Иногда невозможен переход права, но возможен переход его заменителя (см. п. п. 1, 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111 в связи с абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК, п. 2 ст. 1177, п. 2 ст. 1179; см. также абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК).

(г) Наконец, иногда переход прав и обязанностей возможен, но по самостоятельному (иному, чем наследование) основанию. Так, в состав наследства не входит не реализованное умершим при жизни имущественное право на принятие (отказ от) другого наследства (право наследственной трансмиссии). Таким образом, в условиях двух наследств (и наследований) закон противопоставляет друг другу: а) переход личного имущества умершего (наследование, правопреемство между наследодателем и наследником); б) переход права умершего на не полученное им наследство другого наследодателя (наследственная трансмиссия, правопреемство между теми же лицами, но уже как между трансмиттентом и трансмиссаром) (п. 1 ст. 1156, п. п. 1, 2 ст. 1175 ГК). Поскольку право на принятие наследства переходит от трансмиттента к трансмиссару хотя и отдельно от наследования, но в неизменном виде (в том же объеме и содержании), наследственная трансмиссия — самостоятельный случай универсального правопреемства, существующий параллельно универсальному наследственному правопреемству. Известны и другие случаи перехода имущественного права по самостоятельному (иному, чем наследование) основанию, а значит, неприменимости норм наследственного права (см. п. п. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185 ГК).

(3) В состав наследства не входят личные неимущественные права и нематериальные блага (ввиду их неимущественной сущности, неразрывной связи с личностью носителя и из-за этого неотчуждаемости и непередаваемости иным способом — п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ГК) (ч. 3 ст. 1112). Так, автору результата интеллектуальной деятельности принадлежат неотчуждаемые и не передаваемые другим лицам (в том числе в порядке наследования) право авторства, а в соответствующих случаях — право на имя и иные личные неимущественные права (п. 2 ст. 1228 ГК), в частности право на неприкосновенность и право на обнародование (произведения науки, литературы и искусства — п. 2 ст. 1255 ГК). Личные неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследства, но в случаях и в порядке, предусмотренных законом, могут передаваться другим лицам, в том числе наследникам умершего правообладателя по самостоятельному (иному, чем наследование) правовому основанию (п. 1 ст. 150 ГК). И только если личное неимущественное и имущественное — единый юридический сплав, обе его составляющие могут наследоваться. Так, право участия в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе признается законом обязательственным (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК), однако особенность его в том и состоит, что правообладатель здесь — член организации, имеющий право не только на получение благ в виде дивидендов или результата кооперативной деятельности (имущественное право), но и на управление ею (личное неимущественное право). Наследование таких прав признается (ст. ст. 1176, 1177 ГК) и регулируется особо (гл. 65 ГК).

4. Некоторые гражданские права и вовсе оригинальны. Так, право следования, которое в рамках собирательной категории «интеллектуальные права» противопоставляется исключительному (имущественному) праву и личным неимущественным правам (праву авторства, праву на имя и др.) и формально относится к группе иных прав (ст. 1226 ГК), имеет имущественное содержание (его смысл — в получении обладателем вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи оригинала произведения), при этом признается неотчуждаемым, одновременно переходящим к наследникам умершего автора на срок действия исключительного права на произведения (п. п. 1, 3 ст. 1293 ГК).

www.gk-rf.ru

Статья 1114. Время открытия наследства

1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Комментарий к статье 1114 Гражданского Кодекса РФ

1. Если ст. 1113 называет юридический факт, порождающий открытие наследства, то сопряженная с ней (и соответствующая правилам п. 3 ст. 45 ГК) ст. 1114 посвящена времени открытия наследства. Открытие наследства связывается со смертью гражданина в определенный день. Под смертью в определенный день понимается смерть в определенные сутки: наступление смерти утром, днем или вечером, а также точное время ее наступления (например, документированные час и минута) юридически иррелевантны. Правильное установление дня открытия наследства предрешает многие вопросы, например, позволяет правильно определить: а) состав наследства (ч. 1 ст. 1112 ГК); б) круг лиц, имеющих право на наследство (п. 1 ст. 1116, абз. 2 п. 1 ст. 1117, а также п. 2 ст. 1121, п. 1 ст. 1146, п. 1 ст. 1156 ГК); в) срок принятия (отказа от) наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. ст. 1154, 1157, п. п. 1, 2 ст. 1163 ГК); г) решить иные вопросы, в том числе процессуальные (п. 2 ст. 1131 ГК). Согласно п. 1 ст. 1114 наследство открывается в один из следующих трех дней: а) смерти гражданина (в том числе установленный на основании доказательств и указанный в решении суда — подп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК РФ); б) вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (предложение 1 п. 3 ст. 45 ГК); в) предполагаемой гибели гражданина (предложение 2 п. 3 ст. 45 ГК). Отмеченное требует трех уточнений.

(1) Последнее правило о времени открытия наследства (согласно которому днем открытия наследства является указанный в решении суда день предполагаемой смерти гражданина) — исключение из предпоследнего правила (согласно которому днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим). Применение данного (специального) правила возможно, если: а) гражданин объявлен умершим в условиях, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая; б) суд, воспользовавшись своим правом, в обход общего правила признал днем его смерти не день вступления в законную силу решения суда, а именно день его предполагаемой гибели. Если же при объявлении гражданина умершим в условиях, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд не воспользуется данным правом, а также при объявлении гражданина умершим во всех остальных случаях (в том числе согласно п. 2 ст. 45 ГК), день открытия наследства (и смерти гражданина) — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (п. 1 ст. 1114 в связи с предложением 2 п. 3 ст. 45 ГК).

Читайте так же:  Из дела иска морального вреда

(2) В день открытия наследства возникает наследственное правоотношение и начинает течь срок принятия наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1154 ГК). Однако если суд объявляет гражданина умершим и указывает днем смерти день его предполагаемой гибели, с этим днем надлежит связывать только время открытия наследства; срок принятия наследства здесь начинает течь с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК), иначе уже истекший к моменту вынесения судом решения срок попросту поглотит срок для принятия наследства, который придется восстанавливать как пропущенный по объективным, а значит, уважительным причинам (абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК). По этой же причине правило абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК следует применять в порядке п. 1 ст. 6 ГК и к тем случаям, когда суд устанавливает факт смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах (подп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК).

(3) Учитывая два обстоятельства: а) подсудность дел об объявлении гражданина умершим районному суду в качестве суда первой инстанции (ст. 24 ГПК); б) возможность применения при рассмотрении и разрешении дел особого производства общих правил искового производства (п. 1 ст. 263 ГПК), — решение суда об объявлении гражданина умершим вступает в законную силу по истечении срока на кассационное обжалование (если оно не было обжаловано), а в случае подачи кассационной жалобы (если оно не отменено) — после рассмотрения дела судом кассационной инстанции (абз. 1 и 3 п. 1 ст. 209 ГПК). Кассационная жалоба (представление) может подаваться в течение 10 дней со дня принятия решения судом в окончательной форме (ст. 338 ГПК). Постановление суда кассационной инстанции выносится в форме кассационного определения, вступающего в силу с момента его вынесения (п. 1 ст. 366, ст. 367 ГПК). Подробнее о рассмотрении дела в суде кассационной инстанции см. гл. 40 ГПК.

2. Правило п. 2 ст. 1114 посвящено коммориентам (commorientes), т.е. двум (нескольким) гражданам, умершим (объявленным умершими) в один и тот же день (сутки), которые в принципе могли бы наследовать друг после друга (или по крайней мере один после другого), причем не важно, о каком основании наследования идет речь — по закону (например, супруги, являющиеся друг после друга первоочередными законными наследниками) или по завещанию (например, два лица, из которых один составил завещание в пользу другого, не являющегося его законным наследником). Смерть в один день граждан, которые не могли бы выступить взаимно или в одностороннем порядке в качестве наследодателя и наследника, исключает признание их коммориентами — в этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них. Так, не могут быть коммориентами умершие в один день дед и его внук, кроме случая когда после смерти деда внук мог бы быть представляющим наследником (п. 2 ст. 1142, п. 1 ст. 1146 ГК). Причина смерти коммориентов может быть общей (например, авария) или индивидуальной (например, убийство сына, вызвавшее смерть матери от инфаркта). Коммориенты — лица, умершие одновременно или по крайней мере в один и тот же день (сутки). Точные часы и минуты их смерти, как уже указывалось в контексте п. 1 ст. 1114, значения не имеют, а значит, не важно, что один из них умер, например, в 01.00, а другой — в 23.00 того же дня. Однако двух лиц нельзя считать коммориентами, если они умерли хотя и с небольшой временной разницей, но тем не менее в разные дни (например, один — в 23.00, другой — в 01.00 следующего дня), — в таких случаях правила п. 2 ст. 1114 не применяются (а значит на такие случаи не распространяется запрет на наследование одним умершим после другого). Если два лица умерли не в один день (а значит, не являются коммориентами), дни открытия наследства будут разными, умерший позднее при наличии необходимых предпосылок может наследовать имущество умершего ранее, а поскольку первый по причине смерти не успел принять имущество второго в установленный срок, его право на принятие (отказ от) данного имущества как трансмиттента переходит к трансмиссарам, т.е. к его наследникам по закону (если его собственное имущество не завещано или завещано в части) или к его наследникам по завещанию (если его собственное имущество завещано полностью) (п. 1 ст. 1156 ГК). Каждая смерть должна обсуждаться применительно к конкретному часовому поясу, а значит, и исчислению времени суток (и самих суток). Поэтому исчисление времени в гипотетической ситуации, когда смерть двух лиц произошла в условиях разных часовых поясов (например, при проведении спасательной операции отец погиб в момент ее начала, а сын был доставлен в больницу ближайшего населенного пункта, расположенного в другом от места проведения операции часовом поясе, где и скончался), должно быть применительно к двум конкретным часовым поясам. Гражданско-правовое значение признания лиц коммориентами состоит в следующем.

(1) Несмотря на фактическую в пределах одного дня (суток) разницу во времени наступления смерти, юридически коммориенты считаются умершими одновременно, а потому и не наследуют друг после друга (предложение 1 п. 2 ст. 1114): днем открытия наследства является единый день их смерти, к наследованию их имущества призываются наследники каждого из них согласно общим основаниям наследования (ст. 1111 ГК) и с учетом специальных правил п. 2 ст. 1121 и ст. 1146 ГК (предложение 2 п. 2 ст. 1114). Итак, правила п. 2 ст. 1114: а) соответствуют правилу п. 1 ст. 1114 (исключающему необходимость выяснения конкретного часа и минуты смерти); б) ограничивают смысл правила абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК (последнее надо понимать так, что к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, с учетом п. 2 ст. 1114). Особенность правила, согласно которому умершие в один и тот же день считаются умершими одновременно, состоит в том, что оно предусмотрено законом: а) императивно, поэтому может быть исключено, только если заинтересованное в его неприменении лицо докажет, что в действительности смерть граждан наступила в разные дни (в частности, опровергнет официальный вывод о времени наступления смерти); б) только в целях наследственного правопреемства (а потому не применяется в иных целях, например, в связи с выплатой страховой суммы по договорам личного страхования — ст. 934 ГК).

(2) При одновременной смерти наследодателя-завещателя и наследника (как по завещанию, так и по закону) и при указании в завещании на этот случай другого (подназначенного) наследника (субституции) имущество наследодателя переходит к подназначенному наследнику (субституту) (п. 2 ст. 1121 ГК).

(3) При одновременной смерти наследодателя и законного наследника в случаях, указанных в законе (речь идет о первых трех очередях законных наследников), доля законного наследника переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146 ГК).

Уголовное право. Ст. 111 УК РФ, ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4: наказание, срок

Одной из самых противоречивых категорий современного уголовного права считается такое понятие, как «вред здоровью». Обусловлено это главным образом тем, что оно является междисциплинарным определением. Им оперирует судебная медицина и ряд других смежных дисциплин.

Классификация

В судебной практике используется качественная и количественная характеристика вреда здоровью. В последнем случае имеется в виду степень нанесения ущерба: средняя, легкая и тяжкая. Что касается качественной характеристики, то законодательство предусматривает такие формы, как:

  • Заболевание.
  • Телесное повреждение.
  • Физические страдания.
  • Патологические состояния.
  • Физическая боль.
  • Нравственные страдания.
  • Ст. 111 УК РФ: общие сведения

    В Уголовном кодексе установлены следующие медицинские характеристики:

    1. Нанесение заведомой для виновного стойкой полной утраты способности к труду.
    2. Вред здоровью, угрожающий жизни, определяемый методом причинения.
    3. Нанесение конкретного, обозначенного законом последствия.
    4. Причинение значительной стойкой потери способности работать не меньше чем на 1/3.
    5. Суть указанных характеристик раскрыта в «Правилах по определению степени тяжести ущерба здоровью». Они утверждены правительственным Постановлением № 522 и Приказом Минсоцразвития № 194н. В зависимости от механизма причинения ущерба здоровью различают:

    6. Телесные повреждения, состоящие в нарушениях анатомической целостности тканей либо органов человека.
    7. Иные действия, не сопровождающиеся указанными выше травмами, но вызывающие заболевания определенного рода либо создающие состояния, угрожающие здоровью или жизни.
    8. Комментарий к ст. 111 УК РФ

      Тяжкий ущерб считается наиболее опасной разновидностью причинения вреда здоровью. Его признаки определены в диспозитивной части ст. 111, ч. 1 УК РФ. Также критерии конкретизируются в указанных выше правилах и приказе. В законе установлено много альтернативных признаков, характеризующих тяжкий вред. При установлении хотя бы одного из них деяние можно квалифицировать ст. 111 УК РФ. На практике принято различать два вида причинения тяжкого ущерба здоровью:

    9. Угрожающий жизни на момент нанесения.
    10. Не формирующий опасности, но относящийся к рассматриваемой категории ввиду вызываемых последствий.
    11. Опасность в момент причинения

      Таким вредом здоровью считается телесное повреждение либо другое действие (к примеру, инъекция), которое непосредственно при его совершении формирует само по себе угрозу для жизни или провоцирует нарушение жизненно важных функций. Этот ущерб не может компенсироваться организмом самостоятельно и, как правило, вызывает смерть потерпевшего. При этом в диспозитивной части ст. 111 ч. 1 УК РФ сказано, что результат вреда (гибель человека либо ненаступление смерти) на квалификацию деяния не влияет. К действиям, формирующим опасность на момент их совершения, относят:

      • Ранения черепа проникающего типа.
      • Вывихи позвонков шейного отдела.
      • Переломы основания и сводов черепа.
      • Повреждения крупных сосудов.
      • Состояния шока 3-й или 4-й степени.
      • Массивную острую кровопотерю и прочие.

      Всего выделено 30 повреждений и десять состояний, угрожающих жизни.

      Вред с опасными последствиями

      Такой ущерб здоровью признается тяжким, если вследствие него возникли:

      1. Потеря зрения.
      2. Прерывание беременности. Данное обстоятельство признается в качестве тяжкого вреда, нанесенного здоровью, если возникло вследствие применения к женщине насильственных или иных действий против ее воли, а также если установлена причинная связь с внешним воздействием, если оно не обусловливается индивидуальными особенностями либо заболеваниями потерпевшей. Но в случае когда внешние причины вызвали необходимость прервать беременность посредством медицинского вмешательства, данные манипуляции и наступившие вслед за ними последствия квалифицируются по ст. 111 УК РФ.
      3. Потеря слуха.
      4. Психическое расстройство. Оно может быть неизлечимым или излечимым, хроническим либо временным, а также выражаться в форме слабоумия, связанного с моральной или физической травмой.
      5. Потеря речи.
      6. Утрата какого-либо органа либо потеря им его функции. Имеется в виду полное его отделение от тела, необратимое лишение элемента организма деятельности и так далее.
      7. Обезображивание лица неизгладимого характера. Под ним понимают такое повреждение, которое не может исчезнуть либо стать не таким выраженным самостоятельно или под воздействием нейрохирургических средств; придает внешности потерпевшего уродливый, отталкивающий вид, который не согласуется с общепринятыми представлениями о лице человека. Факт неизгладимости травмы устанавливается судебным медэкспертом.
      8. Стойкая значительная потеря общей трудоспособности (не меньше 1/3). Это последствие определяется по двум критериям. В случае определившегося исхода повреждения в качестве основы принимается процент потери общей трудоспособности (не меньше 30 %). При неопределившемся — временной показатель, который указывает, что продолжительность расстройства больше 120 дней.
      9. Полная потеря способности к осуществлению профессиональной деятельности. Она представляет собой отчетливо выраженное нарушение функций в организме при абсолютных противопоказаниях для исполнения какой-либо работы, даже в созданных специально условиях. По общему правилу в качестве профессии признается тип деятельности, который потерпевший осуществлял на момент причинения ему вреда и считавшийся основным для него.
      10. Ответственность

        В ст. 111, ч. 1 УК РФ наказание устанавливается за причинение тяжкого ущерба здоровью, опасного для человеческой жизни или повлекшего:

      11. Потерю слуха, речи, зрения.
      12. Прерывание беременности.
      13. Утрату органа или потерю им функций.
      14. Заболевание токсикоманией/наркоманией.
      15. Психическое расстройство.
      16. Неизгладимое обезображивание лица.
      17. Стойкую потерю способности выполнять профессиональные обязанности не меньше чем на 1/3 или полностью.
      18. За деяния, указанные в части первой ст. 111 УК РФ, срок заключения в тюрьме составляет до восьми лет.

        Отягчающие обстоятельства

        Они предусматриваются второй, третьей и четвертой частями ст. 111 УК РФ. Наказание в этих случаях предусматривается более строгое. Вторая часть устанавливает ответственность за нанесение тяжкого ущерба в отношении:

      19. Лица либо его родственников в связи с выполнением этим лицом общественного долга либо служебной деятельности.
      20. Малолетнего либо иного гражданина, находящегося в заведомо для виновного беспомощном состоянии, а также с особой жестокостью, мучениями или издевательствами над пострадавшим.
      21. За преступления, приведенные в ст. 111, ч. 2 УК РФ, наказание — лишение свободы до 10 лет с ее ограничением до двух лет либо без такового. В указанной части предусмотрены и иные отягчающие обстоятельства. В частности, в ст. 111, ч. 2 УК РФ устанавливается соответствующая ответственность за нанесение здоровью тяжкого ущерба:

      22. Из хулиганских побуждений.
      23. По найму.
      24. Общественно опасным методом.
      25. По мотивам расовой, идеологической, национальной, политической либо религиозной ненависти или ненависти в отношении определенной социальной группы.
      26. Для использования тканей или органов потерпевшего.
      27. За указанные деяния ст. 111, ч. 2 УК РФ предусматривает также до 10 лет заключения с ограничением свободы на период до двух лет или без него.

        Ответственность в зависимости от числа лиц

        В ст. 111, ч. 3 УК РФ предусмотрено, что указанные выше преступления могут быть совершены организованной группой, объединением лиц, в том числе по предварительному сговору или в отношении двух и более граждан. В этих случаях за них виновным грозит тюремное заключение на период до 12 лет с ограничением свободы не больше двух лет или без него.

        Смерть потерпевшего

        Такой состав преступления установлен в ст. 111, ч. 4 УК РФ. Наказание в этом случае будет более строгое. При этом законодатель упоминает в норме такое понятие, как «неосторожность». То есть имеется в виду отсутствие умысла причинять смерть. В противном случае деяние квалифицировалось бы как убийство. Таким образом, в ст. 111, ч. 4 УК РФ наказание за указанные выше деяния, которые повлекли гибель потерпевшего по неосторожности, устанавливается в виде тюремного заключения до 15 лет с ограничением свободы не больше чем на 2 года или без такового.

        Примечания

        Объективная часть состава, предусмотренного в ст. 111 УК РФ, выражается поведением в виде бездействия либо действия, последствиями в форме тяжкого ущерба здоровью, а также причинной связью. Непосредственно само деяние может представлять собой механическое, токсическое, физическое воздействие на тело пострадавшего или информационное влияние на его психику. Также поведение выражается бездействием лица, которое могло и должно было совершить активное действие для предотвращения вреда в тяжкой форме. В качестве обязательных признаков состава выступают противоправность и социальная опасность. Это, в свою очередь, дает основания не считать преступлением причинение тяжкого ущерба здоровью в условиях, обусловленных обоснованным риском либо крайней необходимостью во время хирургических вмешательств.

        Важный момент

        Способы, которыми причиняется тяжкий вред, если они не приведены в ч. 2 рассматриваемой статьи, не оказывают влияния на квалификацию, однако учитываются при индивидуализации наказания. Если в ходе избиения либо при применении иных насильственных действий наносится ущерб здоровью разной степени, то во внимание принимаются наиболее серьезные последствия. Если две и более травмы, которые обладают признаками тяжкого вреда, были причинены потерпевшему на протяжении непродолжительного периода, по одному мотиву и умыслу, деяние расценивается как одно продолжаемое преступление и не формирует совокупности составов.

        Субъективная часть

        Она характеризуется наличием умышленной вины. При этом умысел может являться косвенным либо прямым. Другими словами, виновный осознает, что его поведение опасно для другого субъекта, предполагает возможность либо неотвратимость наступления тяжкого вреда. При прямом умысле он желает либо осознанно допускает его нанесение, а при косвенном — относится к этому факту с безразличием. В последнем случае имеет место неопределенность умышленной вины. В таких случаях деяние квалифицируется по наступившим фактическим последствиям.

        Цели и мотивы

        Они могут быть самыми различными. К примеру, виновный способен причинить тяжкий вред из мести, ревности, чувства неприязни к потерпевшему, зависти. Некоторые цели и мотивы выступают в качестве основания для отнесения деяния к квалифицированным типам, что существенно влияет на приговор по ст. 111 УК РФ. Ответственность по рассматриваемой статье наступает с 14 лет.

        Практика применения четвертой части

        Деяния, предусмотренные ст. 111, ч. 4 УК РФ считаются наиболее опасными среди преступлений насильственного характера. В указанной части присутствует достаточно сложный для понимания состав, предполагающий две формы вины:

      28. Умысел в причинении тяжкого вреда.
      29. Неосторожность относительно наступления смерти.
      30. В действовавших ранее Уголовных Кодексах усиление ответственности за умышленное телесное повреждение, за которым следовал смертельный исход, не связывалось никаким образом ни с какой формой вины относительно гибели потерпевшего. Но судебная практика все больше склонялась к необходимости установления в таких случаях не только умысла преступника, но и неосторожности. Причинение смерти при нанесении вреда здоровью рассматривать в качестве «дополнения» к составам, предусмотренным в первой-третьей частях статьи, нельзя. Гибель потерпевшего существенно увеличивает степень тяжести содеянного, приближая его по форме к убийству. Вероятно, при дальнейшем развитии уголовного права этот состав будет выделен в самостоятельное преступление. На сегодняшний день многие квалификационные ошибки обусловлены недооценкой опасности данного деяния.

        Конструкция состава

        В ст. 111, ч. 4 УК РФ в определенной степени объединены два преступления с материальными элементами. Первое последствие — это нанесение тяжкого ущерба здоровью умышленного характера, а второе — причинение смерти по неосторожности. Вместе с этим данное деяние выступает как одно преступление. Наличие же двух разнородных последствий позволяет рассматривать его как двухобъектное. Элементами посягательства, таким образом, выступают здоровье и жизнь пострадавшего. В этой связи появляется вопрос: почему этот состав относится к категории преступлений против здоровья, а не жизни? Отнесение к первой группе деяний согласуется с принципом системности. Кроме того, по ст. 27 УК РФ преступление, характеризующееся двумя формами вины, признается «в целом совершенным с умыслом». А он по составу рассматриваемого деяния относится к нанесению тяжкого ущерба именно здоровью.

        Дифференциация преступлений

        Причинение тяжкого повреждения здоровью, повлекшее гибель потерпевшего, отграничивается от убийства и причинения смерти при неосторожном поведении. Сложности в основном возникают в первом случае. Отграничение рассматриваемого преступления от убийства нельзя провести по объекту ввиду наличия двух элементов посягательства. Дифференцировать по объективной стороне деяния также не представляется возможным. Дело в том, что одним и тем же бездействием или действием можно совершить и убийство и причинить тяжкий вред с последующей гибелью потерпевшего. Для разграничения составов не будет иметь значения и временной промежуток между нанесением ущерба и наступлением смерти. Существует заблуждение о том, что наличие значительного временного разрыва между получением травмы и гибелью требует квалификации по четвертой части рассматриваемой статьи и исключает признание деяния убийством. Однако данное мнение не имеет оснований. Как свидетельствует судебная практика, при умышленном причинении смерти содеянное будет квалифицироваться как убийство даже в том случае, если потерпевший скончался спустя время после получения травмы. Таким образом, в качестве основного критерия выступает только субъективная сторона содеянного. В соответствии с уголовным законодательством умысел при убийстве направлен на гибель потерпевшего, а по смыслу ст. 111 УК он ориентирован на причинение его здоровью тяжкого вреда. Тем не менее определить направленность и содержание стремления виновного субъекта можно при проведении тщательного анализа его поведения и всех обстоятельств и условий, при которых было совершено преступление, то есть оценив признаки объективной части состава.

        fb.ru

        Читайте так же:  Образец приказа об увольнении работника по сокращению штата работников

    Обсуждение закрыто.